La théorie des contraintes juridiques n’a cessé de soulever des controverses parmi les théoriciens du droit. Lue conjointement avec la théorie réaliste de l’interprétation dont elle constitue un correctif important, elle se présente comme une théorie explicative de la cohérence du Droit, non par une représentation axiologique ou téléologique de celui-ci, mais fondée sur une représentation de la rationalité des acteurs du système. Comme toute théorie de la cohérence, elle n’échappe pas à  une certaine forme de circularité. Par delà  ce défaut, plusieurs aspects souvent minorés par les tenants de cette théorie semblent au contraire en révéler l’intérêt, non plus pour les seuls théoriciens, mais pour les juristes en général. Une reformulation de la théorie des contraintes, de manière à  revaloriser ses dimensions stratégiques, argumentatives et institutionnalistes, est dès lors possible. Cet article propose ainsi une « théorie stratégique de l’argumentation » dont la portée méthodologique est illustrée par une étude de la question de la fragmentation du droit international.

A reformulation of the theory of legal constraints (“Théorie des contraintes juridiques”). The issue of the fragmentation of international law

The theory of legal constraints offers a new explanation of the coherence of the Law, not founded on axiological or teleological representations of the legal field, but on a particular conception of the rationality of its actors. While the attention which this new explanation deserves should not be denied, the reasoning underlying this theory can be considered circular – as is the case of many theories on the coherence of the Law. This article offers a new formulation of the theory of legal constraints, which the author designates as the “Strategic theory of argumentation in Law”, which insists on several key elements often underestimated. The methodological impact of this new formula is then illustrated through an analysis of the issue of the fragmentation of international law.

Ein Umformulierungsversuch der Theorie der Zwänge und ihre Anwendung auf die Frage der Völkerrechtsfragmentierung.

Die Theorie der juristischen Zwänge hat viele Kontroversen zwischen den Rechtstheoretikern hervorgerufen. Mit der sog. realistischen Auslegungstheorie, deren sie ein Korrektiv ist, gilt die Theorie der juristischen Zwänge als eine erklärende Theorie der Kohärenz des Rechts, die auf einer Darstellung der Rationalität der Systemakteure beruht, und nicht auf einer axiologischen oder auf einer teleologischen Rechtsauffassung. Wie jede Kohärenztheorie ist diese Theorie gewissermassen zyrkulär. Trotz dieser Schwäche zeigt diese Theorie jedoch mehrere Vorzüge, und zwar nicht nur für die Rechtstheoretiker, sondern auch für alle Juristen. Eine Umformulierung dieser Theorie könnte ihre strategischen, argumentativen und institutionalistischen Dimensionen aufwerten. Dieser Artikel bietet eine „strategische Argumentationstheorie“, deren methodologische Bedeutung am Beispiel der Frage der Völkerrechtsfragmentierung veranschaulich gemacht wird.

La théorie réaliste de l’interprétation définit la norme comme la signification objective d’un acte de volonté de sorte que les énoncés juridiques n’auraient un sens objectif que dans la seule mesure où un interprète habilité le leur aurait donné. Une telle conception de l’interprétation soulève néanmoins de nombreuses difficultés au vu de l’indétermination et de l’indéterminabilité des normes juridiques qui en résulte. Le pouvoir interprétatif ou normatif des acteurs du système juridique se transformerait en un pouvoir arbitraire. Les conséquences d’une telle présentation ont été critiquées à  de nombreuses reprises, qu’il s’agisse de mettre en avant leur caractère déstructurant du Droit, ou encore l’impasse méthodologique qui en résulte.

La théorie des contraintes offre sur ce point, un correctif important, expliquant dans une grande mesure l’intérêt que lui ont porté les juristes et théoriciens français. La théorie des contraintes juridiques se présente comme un complément de la théorie réaliste de l’interprétation en expliquant le dilemme qui en résultait : malgré leur liberté, les acteurs du système « s’orientent vers un nombre restreint de solutions » en raison des contraintes juridiques résultant de la physionomie du système juridique. Elle permet en effet d’expliquer pourquoi les acteurs d’un système juridique agissent ou peuvent agir d’une manière déterminée et/ou déterminable, malgré leur liberté relative ou maximale, en raison des contraintes qui pèsent sur eux. Ces contraintes seraient objectives en ce sens que la physionomie du système juridique placerait l’acteur rationnel (homo juridicus) dans une situation de fait face à  laquelle il est contraint d’adopter un comportement déterminé (production d’une norme, d’une méta-norme, d’un concept ou d’une théorie).

Une analyse conjointe de ces théories ouvre la voie à  une nouvelle compréhension des systèmes juridiques. Malgré la liberté des interprètes, ceux-ci agissent d’une manière déterminée en raison de leur position institutionnelle dans un système juridique déterminé et des contraintes qu’ils supportent à  l’intérieur de celui-ci. L’homo juridicus est donc contraint d’agir d’une manière cohérente avec les éléments qui lui sont strictement extérieurs mais qu’il doit prendre en compte en raison de leurs significations dans le système dans lequel il évolue. La cohérence des systèmes juridiques n’est donc plus expliquée par référence à  des principes ou à  une représentation axiologique ou téléologique du Droit, mais par le positionnement que chacun des acteurs d’un système adopte par rapport à  un ensemble d’éléments juridiques (acteurs ; énoncés ; décisions ;…). La théorie des contraintes constitue donc une théorie spécifique de la cohérence des ordres juridiques.

I. La théorie des contraintes comme théorie explicative de la cohérence des systèmes juridiques

La théorie des contraintes s’intéresse en tout premier lieu, non pas à  la cohérence d’un ensemble d’éléments appelé système juridique, mais bien au comportement d’un acteur de celui-ci pour apprécier les causes explicatives de sa décision, elle-même jugée rationnelle et cohérente. La théorie des contraintes n’envisage donc pas directement l’ensemble, mais seulement les relations qu’entretiennent le système et un de ses acteurs.

En ce sens, la théorie des contraintes repose nécessairement sur une conception particulière des notions d’ordre juridique ou de système, bien que cette conception ne soit pas explicitée en soi. Tout au plus est-il possible de déduire de la présentation de la théorie des contraintes que le système ou l’ordre considéré ne s’impose pas en soi à  ses acteurs comme une vérité immanente du droit. Dans cette perspective, le système juridique est une représentation conceptuelle permettant d’ordonner rationnellement les données objectives que l’acteur peut observer.

En retour, la théorie des contraintes n’explicite pas non plus la nécessité de disposer d’un référent d’observation. En effet, si chaque acteur d’un système est libre de prendre une décision juridique, c’est-à -dire, jouit d’un pouvoir discrétionnaire d’interprétation, et est placé dans une situation de fait différente des autres acteurs du système, alors, la théorie des contraintes ne peut simultanément expliquer le comportement adopté par plusieurs acteurs. Dit autrement, la théorie des contraintes suppose d’identifier en premier lieu l’acteur dont le comportement est analysé et d’apprécier ses relations avec les autres acteurs et leurs propres comportements.

La portée explicative de la théorie des contraintes est donc, tout à  la fois, limitée et nouvelle. Elle récuse, nécessairement, toute tentative de fonder un système ou ordre juridique sur une représentation exclusive des valeurs ou des buts, mais n’offre sur ce point, aucune justification alternative. Elle fournit une nouvelle explication à  la cohérence des systèmes juridiques fondée sur une représentation de la rationalité de leurs acteurs. Pourtant, comme toute théorie de la cohérence, elle repose également sur une forme de circularité du raisonnement.

Toute théorie de la cohérence des ordres ou systèmes juridiques repose en effet sur un concept de « cohérence » lui-même ambigu : il peut désigner, soit l’absence de contradictions formelles (cohérence formelle), soit l’absence d’incompatibilité aux préférences et valeurs des acteurs d’un système juridique (cohérence substantielle).

La cohérence formelle est une exigence logique fondamentale dans la théorie des systèmes, mais également un critère permettant d’apprécier un raisonnement ou une théorie. Néanmoins, elle présuppose, pour être pleinement opératoire en droit, une certaine forme d’interprétation de manière à  déterminer si une contradiction existe ou non. La cohérence substantielle suppose, quant à  elle, d’identifier la valeur, le but ou la préférence qui permette d’apprécier si les deux éléments analysés sont mus par une relation de compatibilité ou non.

Il ressort de cette présentation schématique que l’argument de cohérence substantielle dispose d’une certaine force en raison de son acceptation large comme règle logique fondamentale, mais également d’une certaine pauvreté dans la mesure où, en l’absence d’un processus d’identification des valeurs, objectifs et préférences, elle dissimule certains présupposés à  l’origine du jugement porté sur les relations entre deux éléments d’un même système. Même si une décision est présentée comme cohérente par rapport à  un référent axiologique – comme un principe –, cela ne permet pas de déterminer la signification de celui-ci. Plusieurs acteurs peuvent donc prendre des décisions qui peuvent être présentées comme « cohérentes » alors même qu’ils auraient des conceptions différentes du même principe. La puissance de l’argument de cohérence substantielle n’a ici d’égal que ce qu’il occulte : les présupposés axiologiques du raisonnement servent tout à  la fois de fondement et de justification au raisonnement et à  la solution finalement adoptée. Dit autrement, la cohérence substantielle offre toujours un argument puissant pour justifier un raisonnement qui dissimule en réalité sa propre circularité et n’éclaire pas ses présupposés, ceux-ci étant présentés d’une manière unitaire et fondée sur une justification de second ordre.

La théorie des contraintes se distingue de ces théories en ce que la cohérence dont il est question cesse d’être un paradigme du système pour devenir un paradigme des acteurs de ce système. En effet, la théorie des contraintes suppose que les acteurs du système soient confrontés, dans leurs choix, aux données objectives du système qui déterminent causalement – au sens faible – les comportements qu’ils peuvent adopter.

Si ces acteurs peuvent ne pas agir rationnellement, leur comportement rationnel est d’opérer un certain nombre de choix d’une manière que leurs décisions s’intègrent à  l’ensemble préexistant et soit, de la sorte, cohérent. La théorie des contraintes fournit donc une explication des choix rationnels des acteurs en raison de la rationalité qui en est attendue. La théorie des contraintes est donc affectée par une même circularité du raisonnement à  la différence qu’elle n’est pas fondée sur une quelconque représentation du système juridique, mais sur une représentation de la rationalité des acteurs de celui-ci.

Malgré cette circularité du raisonnement, cette représentation reste particulièrement intéressante. L’homo juridicus désigne ici un acteur habilité du système, qui cherche à  défendre ou même étendre sa propre sphère de compétence et préserver son existence institutionnelle en fournissant des justifications acceptables de ses choix et décisions au regard des positions institutionnelles et des décisions des autres acteurs habilités du système.

Ce concept d’homo juridicus éclaire les présupposés réalistes à  l’origine de la théorie des contraintes, mais laisse également place à  deux types de considérations distinctes qui sont le signe d’une évolution de la conception réaliste ici à  l’œuvre : des considérations fondant ainsi ce qu’il convient d’appeler une conception institutionnaliste du droit ; des considérations liées aux formes de justification en droit révélant une conception stratégique de l’argumentation en droit. Ces deux nouveaux points éclairent finalement l’intérêt et la portée que peut revêtir la théorie des contraintes pour les juristes, et non plus seulement pour les seuls théoriciens du droit.

II. Considérations sur la portée analytique d’une théorie « stratégique » des contraintes

La théorie des contraintes a été originellement présentée comme une théorie explicative des comportements passés des acteurs, et non comme un outil permettant de prévoir le comportement futur des acteurs – celle-ci paraissant dès lors d’un intérêt limité. Michel Troper et Véronique Champeil-Desplats reconnaissent néanmoins que le concept d’homo juridicus ouvre la voie à  un versant stratégique de la théorie des contraintes.

Ils estiment ainsi que l’homo juridicus opère des choix d’une manière déterminée, à  savoir qu’il a une « propension » à  défendre, sauvegarder sa propre sphère de compétence « en fournissant des justifications institutionnellement acceptables de ses choix ». Les deux auteurs précisent ensuite, en note de bas de page : « Il reste que, sauf à  adopter une conception large de la stratégie, les contraintes ne se manifestent pas toujours dans un contexte stratégique. Il peut en effet exister des cas où un acteur a été contraint d’adopter telle solution ou tel comportement alors qu’il ne recherchait aucune fin précise. Autrement dit, le rapport de moyen à  fin que présuppose toute stratégie est absent ».

Cette présentation n’est pourtant pas convaincante : il est possible de considérer qu’existe une contradiction entre la caractérisation proposée de l’homo juridicus et les précisions apportées en note de bas de page. En effet, le concept d’homo juridicus est défini par le but recherché, au-delà  de toute considération juridique, par les acteurs habilités du système. Donc, à  tout le moins, tout acteur habilité doit nécessairement justifier sa propre position institutionnelle, c'est-à -dire la pleine réalisation de l’objet et du but que lui assigne un énoncé juridique qu’il interprète. Toute justification de sa part poursuit donc une fin, même si cette fin minimale consiste à  la pleine mise en œuvre de ses compétences.

En minimisant ainsi le versant stratégique de la théorie des contraintes, ses auteurs n’explicitent pas comment la justification en droit est nécessairement affectée par la structure institutionnelle de l’ordre juridique de référence, ni même comment l’interprétation, par un acteur considéré, de son propre énoncé habilitant interagit avec les choix acceptables que les autres acteurs peuvent justifier dans l’interprétation de leurs propres habilitations. Dit autrement, minimiser le versant stratégique de la théorie des contraintes a pour effet de passer sous silence l’intérêt de cette conception institutionnaliste dans l’appréciation du processus de justification et d’argumentation en droit.

En révélant le versant stratégique de la théorie des contraintes, il est dès lors possible de concevoir une théorie « réaliste » en mesure d’apporter une méthode d’analyse et de compréhension du comportement des acteurs juridiques d’un système (A). Une telle théorie stratégique de l’argumentation en Droit peut ainsi fournir un cadre conceptuel pertinent pour appréhender certaines controverses actuelles : certains de ses développements seront ainsi confrontés à  la problématique de la « fragmentation du droit international » (B).

A) Présentation d’une théorie stratégique de l’argumentation en Droit :

Un acteur d’un système (acteur-référent) exerce, dans ce cadre, une activité créatrice en opérant des choix entre différents sens possibles des énoncés juridiques à  l’aide de choix entre différentes méthodes interprétatives, toutes admissibles en soi. Cette activité interprétative est néanmoins déterminée par l’interprétation que l’acteur retient de l’énoncé qui l’habilite, elle-même fonction d’une conception de sa fonction et des moyens dont il dispose pour la réaliser.

Pourtant, dans la mesure où les énoncés juridiques qu’il applique appartiennent à  un système juridique, processus dépendant de l’interprétation retenue des critères de validité des normes, l’interprétation de l’énoncé habilitant est également déterminée par la conception ainsi retenue du système juridique, normatif et institutionnel, dont l’acteur est un organe d’application. En ce sens, la position institutionnelle des autres acteurs est une donnée objective qui opère une certaine forme de contrainte sur la liberté d’interprétation dont dispose l’acteur-référent.

Cette position institutionnelle n’est pourtant pas connaissable en soi, et ressort nécessairement d’une opération d’interprétation des énoncés habilitant chacun des acteurs concurrents. La position institutionnelle des autres acteurs est donc contingente, d’une part, à  l’interprétation qu’ils retiennent eux-mêmes de leurs propres énoncés habilitant, et, d’autre part, de l’interprétation que l’acteur-référent retient de ces énoncés. Cette contingence de la position institutionnelle des autres acteurs ouvre la voie à  des représentations concurrentes des finalités et valeurs que poursuit le droit, mais également des objectifs de chacun des acteurs et de leurs moyens respectifs. Cette concurrence ne signifie pas, en revanche, qu’existe, en droit positif, des incohérences interprétatives ou axiologiques de sorte que le système cesserait d’être (re)présenté comme cohérent et complet. Il est, sur ce point, nécessaire d’apprécier comment chacun des acteurs peut avoir connaissance des interprétations que retiennent les autres acteurs du système, tant de leurs habilitations que des règles juridiques primaires.

Chaque acteur perçoit en effet les interprétations des acteurs concurrents à  travers la publicité des actes et l’exigence de motivation. La distinction entre « Norm als Gedanke » et « Norm als Realität » permet de comprendre que les acteurs d’un même système mettent en œuvre deux processus intellectuels distincts dans l’application des règles de droit et l’interprétation de leurs habilitations. La notion de Norm als Gedank rend compte ici du processus interprétatif – et libre – des énoncés dont on cherche à  déterminer la signification en droit. En revanche, la réception des interprétations retenues par les acteurs concurrents permet de considérer qu’existe une signification objective d’un acte de volonté résultant, non pas d’une opération intellectuelle attribuable à  l’acteur-référent, mais qu’il reçoit en ce qu’il est une précision sur le sens conféré à  un énoncé par un autre acteur.

En revanche, cette réception de la norme, en tant que réalité qui s’impose à  l’acteur-référent, est évidemment indépendante de la volonté originelle de l’autre acteur. Cette connaissance n’est possible qu’à  travers la motivation retenue pour justifier l’existence d’un seul sens, conforme au droit, attribué à  un énoncé. Cette considération ne permet pas d’exclure que d’autres raisons aient pu gouverner le processus de décision, mais, en tant que seul élément objectivement vérifiable, toute autre raison ne peut être que supposée, et non prouvée. Il faut donc présumer, en retour, que la motivation contient l’ensemble des éléments ayant gouverné l’adoption de l’acte.

La motivation des actes juridiques est donc le seul élément permettant à  l’acteur-référent d’apprécier, premièrement, le sens conféré à  une règle de droit par un autre acteur ; deuxièmement, la conception retenue par le second acteur de sa propre habilitation ; et enfin, la représentation axiologique que ce dernier retient du système juridique auquel l’acteur-référent et lui-même appartiennent. Les deux derniers éléments ne sont pourtant pas connaissables en soi et dépendent de la forme retenue de la motivation. En revanche, le processus d’argumentation que contient la motivation, aussi courte soit-elle, permet de percevoir et/ou de comprendre la conception retenue par son auteur de sa propre norme d’habilitation et de la représentation du système sur lequel elle repose : les techniques et méthodes juridictionnelles/argumentatives/interprétatives, les concepts utilisés et les méta-normes sur lesquelles repose l’argumentation sont autant d’éléments analytiquement pertinents pour ces représentations.

L’acteur-référent est donc placé dans une situation de liberté institutionnelle limitée par l’appréciation et l’analyse qu’il porte sur les méthodes interprétatives, argumentatives, les concepts et les interprétations retenus par les autres acteurs de sorte que sa propre argumentation doit rendre compte de ces discours – de leur forme et de leur substance – pour préserver la cohérence du système juridique.

Néanmoins, cette contrainte première ne provient pas, en tant que telle, des données du système – en tant que représentation d’éléments objectifs –, mais d’un impératif rationnel. En effet, le système juridique cesse d’être un élément objectif qui s’impose à  l’acteur-référent pour devenir une représentation de sa propre position institutionnelle par rapport aux autres acteurs, ainsi que des moyens dont il dispose pour réaliser les finalités, axiologiques ou politiques, attachées au Droit. Chacun des acteurs met donc en œuvre sa propre représentation du système – mais pas forcément contraire aux représentations des autres acteurs – qui, au-delà  de ses spécificités, suppose de le tenir pour cohérent.

La cohérence, autant formelle que substantielle, du système est donc un paradigme des acteurs du système en cela qu’elle se présente comme un impératif logique de tout processus intellectuel en droit, mais elle ne permet pas de déterminer les valeurs et buts défendus par le Droit. La reconnaissance d’un tel paradigme des acteurs du système permet de comprendre le poids argumentatif attaché à  la cohérence, malgré – ou en raison de – ses ambiguïtés : si la cohérence s’exprime comme une donnée imposée à  l’acteur, il s’agit également d’une ressource argumentative considérable pour faire valoir sa propre conception du système juridique, à  savoir pour réaliser ses propres finalités.

Cette théorie stratégique de l’argumentation en droit repose sur un certain nombre de présupposés communs à  la théorie réaliste de l’interprétation (liberté de l’interprète ; interprétation comme acte de volonté ; indéterminabilité a priori du sens des énoncés juridiques) et semble aboutir à  des conclusions comparables à  la théorie des contraintes. Plusieurs différences notables doivent néanmoins être soulignées.

Elle permet de placer la motivation au cœur du processus discursif entre les différents acteurs du système, bien que la motivation soit elle-même soumise à  un travail interprétatif. En ce sens, elle refuse tout présupposé relatif à  la motivation, reconnaissant ainsi que l’argumentation et la justification doivent être au cœur de l’analyse du discours d’un acteur du système, pris isolément ou dans ses relations avec les discours des autres acteurs de celui-ci.

Elle insiste sur la relativité de ce processus discursif en raison des choix politiques ou axiologiques qui gouvernent l’interprétation, tant des règles de droit primaires, que des énoncés habilitants. Ces choix, en particulier les choix axiologiques, deviennent, dès lors, un objet premier de l’analyse du droit positif, bien qu’indirectement. En effet, si les droits positifs sont déterminés en partie par une représentation axiologique de la société, ces valeurs ne peuvent être connues qu’à  travers l’analyse des formes et méthodes argumentatives employées dans leurs discours par chacun des acteurs. Les valeurs ne sont donc pertinentes que dans la seule mesure où elles sont un élément des discours des acteurs habilités du système.

Elle impose également, dans l’analyse des droits positifs, de choisir et de déterminer le référent d’analyse, à  savoir un acteur considéré, pour apprécier sa représentation du système juridique et ses choix axiologiques et politiques tels qu’ils ressortent de son discours justificateur, et, enfin, d’apprécier les relations entre les différents acteurs au vu de ces éléments. Le système juridique cesse donc d’être posé comme un ensemble cohérent et objectif pour être considéré comme une représentation cohérente que chaque acteur retient au vu de sa propre position institutionnelle et de la position institutionnelle concurrente des autres acteurs.

Cette approche stratégique des discours des acteurs du système ouvre ainsi la voie à  une appréciation des prétentions concurrentes des différents acteurs sans néanmoins porter de jugement de valeur sur leurs motivations. Elle permet également d’apprécier les divergences axiologiques et politiques au sein d’un même système. La dimension stratégique de la méthode proposée offre ainsi un outil d’analyse, non plus seulement du comportement passé des acteurs, mais également de leurs décisions ou justifications futures.

B) L’apport de cette théorie stratégique de l’argumentation à  l’analyse du droit positif : l’exemple de la « fragmentation du droit international »

La portée méthodologique de cette présentation théorique doit néanmoins être illustrée de manière à  en apprécier l’utilité pour l’analyse des droits positifs. Plusieurs controverses juridictionnelles et doctrinales peuvent être citées à  l’appui de la méthode proposée. Le droit international offre, sur ce point, un terrain favorable à  l’emploi de la méthode proposée.

Depuis plusieurs années, la doctrine s’interroge en effet sur l’unité et, inversement, sur la fragmentation du droit international : l’ordre juridique international ne bénéficie pas, en effet, d’une centralisation institutionnelle telle qu’elle permette d’apprécier de manière unitaire les prétentions de ses différents acteurs. La multiplication des juridictions internationales et des organes d’application du droit lato sensu met en doute la possibilité de reconnaître une certaine cohérence au système juridique international, voire renforce le risque d’interprétations contradictoires et/ou incompatibles des normes juridiques. Plusieurs analyses ont été proposées de cet éclatement institutionnel et de ses conséquences normatives :

1) Les premières prennent appui sur un concept spécifique d’ordre juridique. L’existence d’un ordre juridique international suppose une unité qui doit être recherchée à  travers deux séries d’éléments : les uns qui participent à  consacrer une unité formelle (critères d’identification et de validité des normes juridiques internationales), les autres participants à  son unité matérielle (principes et valeurs fondamentaux du droit international). Cette analyse présuppose ainsi une cohérence nécessaire de l’ordre juridique international à  travers deux séries d’éléments qui permettent aux acteurs de la préserver. Cette présentation traditionnelle est néanmoins décevante en ce qu’elle part d’une conception unitaire de la notion d’ordre juridique pour analyser les éléments de celui-ci, sans néanmoins, ni les remettre en cause, ni pousser l’analyse au-delà  de ces deux aspects. Il est posé par hypothèse que l’ordre juridique international est unitaire, et donc cohérent, mais aucune analyse des risques de conflits (institutionnels ou normatifs) n’est proposée.

2) Les deuxièmes constatent le danger de conflits normatifs et institutionnels résultant de la structure même du droit international. De manière générale, ces présentations peuvent être qualifiées de « conflictualistes » dans la mesure où elles préjugent de l’imminence de conflits normatifs et institutionnels de manière à  présenter une conception particulière de la structure que devrait avoir l’ordre juridique international ou les valeurs qu’il devrait défendre. En l’absence d’unité institutionnelle, l’unité normative du système pourrait être mise en péril en raison du risque de conflits normatifs, c’est-à -dire, d’incohérence dans l’interprétation des règles juridiques internationales. Deux dangers distincts peuvent ainsi être perçus :

a) l’existence d’une antinomie ou d’une contradiction entre deux règles de telle sorte qu’un sujet de droit international soit placé dans une situation telle qu’il ne peut respecter une des deux normes sans en violer l’autre.

b) l’existence d’une même règle de droit international qui pourrait faire l’objet d’interprétations concurrentes par deux organes d’application du droit international de sorte qu’un sujet de droit pourrait ne pas connaître le comportement qu’il est censé devoir adopter.

Les auteurs qui défendent une telle position estiment nécessaire de trouver, dans les règles, principes et concepts de droit international, des moyens de résoudre ces conflits. Leur résolution devrait prendre, selon ces présentations, trois formes distinctes :

i) La recherche d’une cohérence axiologique du droit international : la première consiste à  employer certains concepts (jus cogens ; obligations erga omnes ; primauté conférée aux droits de l’homme ; principes généraux) de manière à  forger une unité axiologique et/ou téléologique du droit international ;

ii) La recherche d’une cohérence institutionnelle du système juridique international : la deuxième permet, au terme d’une certaine conception de la légitimité des organes d’application du droit international, de conférer une primauté institutionnelle à  certains plutôt qu’à  d’autres.

iii) La recherche d’une cohérence normative du système juridique international : cette troisième forme vise à  résoudre tout conflit entre normes de droit international, soit en en favorisant une interprétation conciliatrice (article 31.3.c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités), soit en précisant la hiérarchie normative à  l’œuvre dans l’ordre juridique international (jus cogens ; obligations erga omnes ; etc…) et les règles existantes de résolutions des conflits.

Il ne s’agit évidemment que d’une schématisation rudimentaire des différentes positions adoptées sur la fragmentation du droit international : des considérations téléologiques et axiologiques permettent de justifier la primauté conférée à  un acteur du système plutôt qu’à  un autre – comme l’implique, d’ailleurs tout jugement sur la légitimité des acteurs et organes –, ou encore intervenir dans la résolution des conflits normatifs – l’interprétation en droit faisant nécessairement intervenir des justifications de second ordre.

Ces considérations axiologiques ou téléologiques ne sont pourtant pas expliquées, mais posées, sans qu’une analyse de la justification proposée par les acteurs ne vienne étayer les jugements sur la nécessité de disposer de ces outils pour retrouver la cohérence et l’unité de l’ordre juridique international. De manière générale, ces présentations présupposent l’existence de conflits normatifs et institutionnels sans néanmoins analyser les conditions nécessaires à  leur identification. La théorie stratégique de l’argumentation en droit propose, ici, de renverser cette position. Elle suppose tout d’abord de considérer l’hypothèse d’un conflit normatif, puis de le distinguer des conflits institutionnels :

1) Contradictions, contrariétés normatives, et interprétation des énoncés juridiques : L’existence d’un conflit normatif entre deux règles de droit suppose en effet que chacune des règles soient interprétées d’une telle manière qu’elles apparaissent contradictoires. Cette opération est donc, en tout premier lieu, le fait des acteurs du système de référence qui, pour constater une telle antinomie, doivent justifier l’interprétation strictement contraire de chacune des règles. Ce constat d’antinomie peut être finaliste dans la mesure où l’acteur justifie ainsi l’existence d’une contradiction et, ainsi, la mise en œuvre d’une règle de résolution des conflits de normes. Cette entreprise de justification est donc déterminée par la nécessité de faire prévaloir une règle sur l’autre, elle-même justifiée par une interprétation de la seconde règle.

2) Contradictions, contrariétés interprétatives et conflits institutionnels : Cette justification présente pourtant un coût important pour l’acteur-référent. En effet, les acteurs d’un système déterminé ne peuvent exclusivement agir d’une manière à  révéler des conflits normatifs, sauf à  considérer que le système normatif dispose d’une structure suffisamment hiérarchisée pour permettre de les résoudre sans conséquences dommageables pour celle-ci. La justification d’une hypothèse de contradiction s’avère d’autant plus difficile que l’acteur dispose d’un vaste choix entre différents sens possibles d’une même règle et qu’il sera souvent possible de concilier les deux règles à  travers des choix interprétatifs raisonnables. L’acteur a donc intérêt, dans un certain nombre de cas, à  justifier l’existence d’une contrariété qu’il résout à  l’aide d’une interprétation conciliatrice des deux règles, plutôt qu’à  constater une simple et pure contradiction, à  moins de vouloir, dans ce cas, affirmer sa propre autorité et ouvrir potentiellement la voie à  un conflit institutionnel.

3) Les conflits institutionnels et les coûts d’un conflit normatif : Un conflit institutionnel est visible lorsque plusieurs acteurs d’un même système retiennent des interprétations différentes et contraires d’une même règle de droit, chacune ayant des incidences sur les moyens mis en œuvre par chacun de ces acteurs pour réaliser leurs propres fonctions dans ce système. Le coût d’un conflit normatif dépend néanmoins de la structure même du système juridique, tel qu’il ressort de l’interprétation retenue des différents acteurs de celui-ci.

Le coût d’un conflit normatif s’exprime ainsi de manière particulière en droit international, en raison de sa structure institutionnelle et normative largement décentralisée. Le droit international ne dispose pas de règles de résolution des antinomies comparables à  celles qui se présentent traditionnellement en droit interne en ce sens qu’elles trouveraient appui dans une hiérarchisation institutionnelle et normative : l’absence de hiérarchie des sources se conjugue ici à  l’absence de hiérarchie institutionnelle pour conférer au droit international un aspect apparemment rudimentaire. Les discussions sur la fragmentation du droit international révèlent implicitement cette difficulté : les notions de jus cogens et/ou d’obligations erga omnes permettraient de fonder axiologiquement une hiérarchie des normes en fonction de leur nature impérative ou dérogeable, sans pour autant qu’elle trouve un appui dans un système institutionnel permettant d’en rationaliser l’interprétation ou l’application.

L’accent est dès lors placé sur la conciliation des différentes règles internationales qui, si elles n’apparaissent pas directement contradictoires, pourraient néanmoins être perçues comme incompatibles : cette considération éclaire ainsi le débat relatif à  l’interprétation conciliatrice ou intégrative en droit international au vu de l’article 31.3.c) de la Convention de Vienne. Cette disposition met en avant la nécessité d’interpréter une règle conventionnelle en tenant compte « de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». Des controverses sont nées sur les critères permettant d’apprécier la pertinence de la règle de droit ainsi invoquée, mais également sur le sens du terme « parties » (les parties à  un différend ; une grande majorité des parties à  la convention dont il est question ; ou l’ensemble des parties à  cette convention). Une vision favorable à  l’intégration du droit international affronte ainsi une interprétation plus stricte de la technique d’interprétation de l’article 31.3.c) . Il est pourtant douteux de faire de l’article 31.3.c) un instrument en faveur d’une cohérence retrouvée du droit international.

a) Premièrement, l’objet même de l’article 31.3.c) était originellement la question du droit intertemporel : une convention doit-elle être interprétée conformément au droit international au moment où elle a été conclue, ou au moment de son application lato sensu ? Cette question semble ainsi déconnectée du débat tel qu’il est actuellement posé.

b) Deuxièmement, la règle d’une interprétation conciliatrice en droit international a été formulée par la Cour internationale de Justice avant que les discussions sur le droit inter-temporel ne soient ouvertes devant la CDI, ou même indépendamment de toute référence à  cette disposition de la Convention de Vienne.

Dans l’affaire du Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), la CIJ a formulé d’une manière particulièrement nette une présomption d’absence de conflits entre normes de droit international : « C’est une règle d’interprétation qu’un texte émanant d’un Gouvernement doit, en principe, être interprété comme produisant et étant destiné à  produire des effets conformes et non pas contraires au droit existant ». La CIJ, dans son Avis sur l’interprétation de l’Accord du 25 mars 1951 entre l’O.M.S. et l’Egypte a également rappelé : « Or, une règle du droit international, coutumier ou conventionnel, ne s’applique pas dans le vide : elle s’applique par rapport à  des faits et dans le cadre d’un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n’est qu’une partie ». Les controverses relatives à  l’article 31.3.c) sont donc avant tout le signe d’une crainte particulière et actuelle au regard d’un foisonnement institutionnel et normatif que connaît le système juridique international.

c) Enfin, il est possible de s’interroger sur la pertinence que revêtent ces discussions sur l’article 31.3.c) posées dans l’abstrait, sans aucune référence à  la position spécifique dans laquelle est placée l’acteur devant faire face à  un risque de contrariété de plusieurs règles de droit international. Dit autrement, un discours général sur les méthodes d’interprétation et de conciliation de différentes normes ne peut faire abstraction de l’utilisation que les acteurs du système peuvent en faire. D’une part, le discours des acteurs est nécessairement déterminé par la conception qu’ils retiennent de leurs propres compétences. Des considérations téléologiques et axiologiques interviennent ici dans le choix des moyens employés pour concilier deux règles de droit. D’autre part, le discours des acteurs révèle également un choix sur la nécessité, d’un côté, de révéler ou non un risque de contrariété entre deux règles et, de l’autre, de la résoudre. Le coût d’un conflit normatif ne s’exprime donc pas tant dans la résolution d’antinomies que dans le choix de mettre en avant une contrariété entre les sens possibles de plusieurs règles de droit.

La pratique des acteurs du système juridique international montre ainsi une certaine prudence dans l’utilisation de l’article 31.3.c). Rares sont les cas où les juridictions internationales se réfèrent explicitement à  cette disposition de la Convention de Vienne sur le droit des traités – et certaines de ces décisions, comme le Rapport Produits Biotechnologogiques du Groupe spécial de l’OMC, ont une portée amoindrie en raison de leur contexte politique. Et dans de nombreux cas, il est tout aussi possible de considérer que les acteurs ont cherché une interprétation conciliatrice de plusieurs règles de droit sans néanmoins se référer à  cette disposition.

Cette attitude des juridictions internationales – qu’il est possible d’étendre à  d’autres acteurs institutionnels du système juridique international – montre également que les conflits normatifs ou les contrariétés interprétatives dissimulent souvent des conflits institutionnels ; et inversement, le refus de révéler un conflit normatif ou une contrariété interprétative marque une volonté d’éviter un conflit institutionnel futur et/ou prévisible.

4) Les relations discursives entre les acteurs du système et les techniques employées pour dissimuler les conflits institutionnels : La théorie stratégique de l’argumentation propose enfin d’évaluer, à  partir des discours des différents acteurs, l’existence et le danger d’un conflit institutionnel tel qu’il résulte d’interprétations contraires d’un seul et même énoncé. Il ne s’agit pas ici de révéler uniquement la possibilité d’un conflit normatif. Il convient au contraire de mettre en avant, d’une part, les différences méthodologiques et conceptuelles pouvant entraîner une contradiction interprétative, et, d’autre part, les différences conceptuelles qui affectent la mise en œuvre, par les acteurs, de leurs fonctions respectives dans l’ordre juridique de référence. Elle propose, consécutivement, d’analyser leurs discours de manière à  apprécier, d’un côté, les techniques et méthodes employées pour éviter tout conflit normatif, et ainsi, les conflits institutionnels, et, de l’autre, comment celles-ci sont mises en œuvre conformément à  l’interprétation qu’ils retiennent de leurs propres habilitations.

Ces techniques peuvent ainsi consister à  se référer expressément aux actes et décisions des autres acteurs du système de manière à  légitimer ses propres interprétations, soit en les présentant comme des contraintes objectives qui s’imposent et justifient la conception qu’il retient de sa propre compétence, soit qu’elles justifient une interprétation venant elle-même contraindre d’autres acteurs du système : les références aux décisions de la CIJ dans les Rapports de l’Organe d’appel de l’OMC justifient, tant une certaine conception de sa propre habilitation, que certaines interprétations évolutives qui ont pu, néanmoins, être critiquées par les Membres ; les actes d’organisations internationales peuvent également être invoquées utilement devant l’Organe d’appel, en dehors de toute clause de renvoi inter-conventionnel, marquant ainsi, d’une part, l’intégration de l’OMC dans un système institutionnel plus vaste, et, d’autre part, la reconnaissance des travaux d’autres organisations internationales.

Il est également possible qu’une référence implicite à  certaines notions puissent, par un effet d’analogie des motivations, permettre de concilier les interprétations retenues par deux acteurs dont les compétences sont énoncées dans des instruments différents, et, ainsi, nourrir un dialogue entre différentes institutions ayant pourtant des sphères de compétences distinctes : La reconnaissance d’un droit d’accès aux médicaments dans la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique ouvre ainsi la voie à  un dialogue entre, d’un côté, l’OMC et ses Membres, et, de l’autre, les institutions sanitaires internationales, chacune des parties agissant de manière à  préserver sa propre sphère de compétence sans néanmoins entrer directement en conflit avec les intérêts de l’autre ; de la même manière, la reconnaissance d’une notion d’urgence sanitaire international dans le nouveau Règlement Sanitaire International ouvre la voie à  de nouvelles stratégies argumentatives dans l’interprétation des articles 5.7 de l’Accord SPS et 2.10 de l’Accord OTC de l’OMC.

Ces considérations ne signifient pas que des conflits institutionnels ne peuvent pas voir le jour, mais simplement que de nombreuses techniques sont employées par les acteurs pour éviter de les révéler tout en préservant leurs propres fonctions, et, par là , une certaine conception des objectifs qu’ils poursuivent. La question des ADPIC et de l’accès aux médicaments fournit une illustration de ce mouvement de va-et-vient par lequel chacun des acteurs a essayé de contraindre l’autre à  favoriser, soit l’accès aux médicaments, soit la protection des droits de propriété intellectuelle. Cette tension ne s’exprime pas, néanmoins, à  travers un conflit normatif, mais à  travers un jeu interprétatif où les concepts développés par un des acteurs sont employés par l’autre de manière à  protéger ses propres intérêts tout en préservant la « cohérence » du Droit.

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Ce mouvement discursif permet finalement d’appréhender les relations entre les différents acteurs d’un même système d’une manière dynamique : il révèle les différences axiologiques et téléologiques entre les acteurs d’un même système et les moyens qu’ils mettent en œuvre dans la poursuite de leurs propres buts – tels que ressortant de l’interprétation de leurs habilitations respectives. Cette présentation théorique offre ainsi la possibilité d’analyser d’une manière renouvelée les controverses posées en termes de légitimité des acteurs. Elle offre également une méthode relativiste d’analyse du droit positif qui, fondée sur certains présupposés réalistes, permet néanmoins d’appréhender la pleine incidence des valeurs sur le fonctionnement du système juridique.

Brice Crottet est Docteur en droit de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Pour citer cet article :

Brice Crottet « Une tentative de reformulation de la théorie des contraintes », Jus Politicum, n°7 [https://juspoliticum.com/articles/une-tentative-de-reformulation-de-la-theorie-des-contraintes-451]